Авторские права программистов: долгий путь к мировому признанию

Массовое производство персональных компьютеров и разработка компьютерных программ начались относительно недавно – лишь в конце XX в. И если изобретения, произведения искусства уже давно считаются результатом интеллектуальной деятельности и получили правовую охрану, то признание программного кода, требующей такой же защиты, пришло не сразу. Почему труд программиста является авторским творчеством и как закрепить свое авторство, об этом наша сегодняшняя статья.

Как печатный станок породил авторское право

Копировать чужое творчество нельзя, так как при этом нарушаются авторские права, а быть автором какого-либо произведения сейчас считается почетным. Но когда-то все было по-другому: например, в Древнем Египте авторы рукописей специально не указывали свое имя, а приписывали созданное ими произведение фараону или богу, так как это являлось наилучшей гарантией долговечности литературного труда.

Даже у древних римлян, с их развитой системой права, не было никаких юридических норм в сфере интеллектуальной собственности.

Слух идет Фидентин, будто ты, читая мои стихи, выдаешь их за свои; если ты хочешь оставить их за мной, я пришлю тебе их даром; если же ты хочешь, чтобы они были твоими, купи их – они уже не будут моими.
Марк Валерий Марциал, римский поэт, знаменит своими эпиграммами

В средние века в Европе единичные экземпляры книг в основном хранились и читались в монастырских библиотеках. Стоили они очень дорого. Так, французский король Людовик XI, живший в 15 веке, заложил всю свою серебряную посуду, чтобы купить один единственный манускрипт арабского писателя. А чтобы распространить литературное произведение, необходимо было нанять переписчиков: они вручную копировали его содержимое.

Но когда в 1440 году ювелир Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, все изменилось. Информация стала копироваться и распространяться более быстрыми темпами, а любой печатник мог настроить свой печатный станок для воспроизведения этого же текста. За последующие 40 лет общий тираж книг превысил 12 млн. экземпляров.

И теперь уже назрела необходимость в ограничении того, что печаталось. Но первый закон, принятый в Англии в 1662 году, больше касался цензуры: он нужен был для регулирования скандальных публикаций.

Датой «рождения» авторского права можно считать закон Анны Стюарт – «Статут королевы Анны», принятый в 1710 году. Авторы книг получали исключительное право на свои произведения на 14 лет, после чего они становились общественным достоянием. А слово «Copyright» («копирайт»), которое авторы сейчас используют в виде значка ©, раньше означало только право на тиражирование книги на печатном станке.

Программный код и авторское право

Вы можете спросить, а причем здесь программирование?

Дело в том, что программный код тоже считается литературным произведением и охраняется авторским правом. А история возникновения юридической защиты it-разработок во многом напоминает книгопечатание.

Когда появились первые вычислительные машины, приоритетным направлением сначала было развитие технического обеспечения, аппаратных средств. ЭВМ стоили дорого, имели огромные габариты и плохо стыковались между собой.

А само программное обеспечение было неотделимо от ЭВМ. Поэтому производители вычислительных машин по сути были монополистами в области разработки программ. Так же, как и первые типографии.

На смену этим огромным устройствам пришли персональные компьютеры, предназначенные для широкого круга пользователей, а программное обеспечение стало пользоваться самостоятельным спросом. В результате на первый план вышли именно программы как инструмент для решения различного рода прикладных задач. А суммарные затраты на приобретение ПО теперь могут превышать стоимость «железа».

Программист или писатель?

Поскольку у программного обеспечения есть такая форма существования, как объектный, исходный или машинный код, то оно считается литературным произведением. Хотя для решения поставленной задачи разработчик часто придумывает оригинальные алгоритмы, придающие черты ему научного труда. А способность программы заставлять компьютер делать определенные действия является скорее технической характеристикой, что свойственно для изобретений.

Простой пользователь «не видит» это литературное произведение. К тому же, в отличие от традиционных видов искусства (включая литературу), текст компьютерной программы не вызывает никакого чувственно-эстетического отклика у человека. Это всего лишь формализованное изложение, набор команд и логических операций. Так зачем же вообще предоставлять авторские права программистам?

По-настоящему знаменит тот писатель, которого все знают и никогда его не читали.
Жюль Ренар, французский писатель и драматург, «Дневник».

Представьте себе такую картину: в 1961 году работники Бюро по авторским правам (США) получили кассету с лентой, на которой записана программа, от компании «North American Aviation». И заявитель требует зарегистрировать авторские права на свое детище. Эксперты в недоумении: что с этим делать? О каких авторских правах может идти речь? Ранее Бюро по авторским правам никогда не сталкивалось с такой интеллектуальной собственностью.

Не успели они вынести свой вердикт, как пришло еще 5 заявок на регистрацию авторских прав: три от компании «General Dynamics» и еще две программы от студента юридического факультета Колумбийского университета. Код одной из них был напечатан в статье университетского журнала.

Так как появились высокоскоростные перфораторы, то теперь была возможность копирования перфорированной, магнитной ленты. Следовательно, разработчик должен иметь возможность защитить свои разработки от плагиата.

При решении вопроса о регистрации авторства на этот специфичный продукт, который по сути представляет собой набор инструкций для машины, ведомство исходило из следующих соображений: если эту совокупность команд можно изложить на бумаге, то она становится видимым человеческому глазу. Значит, программа для ЭВМ может получить правовую охрану.

В итоге все программы были зарегистрированы. А в 1964 году был впервые издан Циркуляр № 61, регулирующий условия регистрации программного обеспечения. Оно приравнивалось к книгам-пособиям, поэтому был сделан вывод, что программы являются авторскими произведениями. Но при условии, что они представлены в форме, которая доступна для зрительного восприятия человеком.

Впервые программное обеспечение было принято на депонирование, а данный прецедент заложил основы для развития международного законодательства в этой сфере. В 1976 году в США утвердили Закон об авторском праве, в котором уже официально программы для ЭВМ стали считаться объектом авторского права, а именно литературными произведениями.

Международное законодательство

Однако необычная, двойственная природа программного обеспечения еще долгое время тревожила умы законодателей. Последнюю точку в этом вопросе поставила Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), когда в 1971 г. ею была создана экспертная комиссия.

Эксперты обсуждали несколько вариантов: авторское право, патентное право (патентование изобретений), защита в режиме ноу-хау («секрет производства»), договорное (контрактное) право и другие способы. К 1978 году комиссия смогла лишь принять решение, что программное обеспечение является результатом творческих интеллектуальных усилий разработчика.

Но в 1985 году ВОИС и ЮНЕСКО создали другую экспертную группу. В ходе долгих совещаний и дискуссий был сделан вывод о признании программного кода авторским произведением.